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娄星区集体专利注册要警惕的陷阱

作者:娄底瑞康知识产权代理有限公司 时间:2022-12-29 08:55:08

发明人和专利代理人属于不同的职业群体,具有不同的职业习惯,各自长期的职业习惯形成了差异化的职业思维。在专利申请实务中,职业思维的差异使在企业中从事技术研发的发明人和在代理机构中负责专利申请的专利代理人对相同事物的认识、理解存在显著区别。这些区别容易产生沟通上的“冲突”和误解。但是,只要发明人和专利代理人充分“吃透”对方的思维特点,冲突便可避免,误解便可消散,从而在发明人和专利代理人的共同努力下,将企业的专利工作做得更扎实。

一、最优化思维与改善思维

最优化思维驱使发明人在现有条件下求索极限效果。发明人针对自己的发明创造,往往追求最优化的技术方案,“最优化”的标准通常是从发明人的自我需求角度出发的,这可能导致发明人撰写的技术交底书不体现一些他认为不好的技术方案,即通过发明人的主观认识,人为地选择了“终点方案”(最优化方案),而放弃了“过程方案”(技术效果好于现有技术但又差于终点方案的那些方案)。

与最优化思维不同的是,在现有条件下,改善思维往往驱使专利代理人在发明人提供的单一技术方案基础之上,去构建一个方案体系,该体系中不仅具有极限程度技术效果的方案,而且更具有低程度、中等程度技术效果的方案。专利代理人看待技术方案的标准是“现有技术”,只要比现有技术效果更好,即相对于现有技术得到改善的方案,那么无论该方案是具有低程度、中等程度技术效果的“过程方案”,还是具有极限程度技术效果的“终点方案”,都是发明人提供的发明点体系的重要组成部分。站在这样的角度撰写专利申请文件,将使专利申请的内容更饱满、过渡更平滑、保护更充分。

发明人在最优化思维的指导下,可能提供的方案仅仅是技术方案N,而专利代理人在改善思维的指导下,撰写的申请文件可能包含技术效果由技术方案1至技术方案N逐渐变好的N个方案形成的方案体系。基于此,作为企业的技术研发人员,应当配合专利代理人“找回”那些丢弃的“过渡方案”。

二、具象思维与抽象思维

具象思维对事物的描述比较具体,是一种“所见即所得”的思维。发明人进行的发明创造,通常不会脱离具体的应用需求和应用场景,其所认识到的技术问题往往是针对某个具体产品存在的具体缺陷,其解决技术问题的方案往往也是针对该具体缺陷的具体解决方式,在发明人提供的技术交底书中,会“实事求是”地反映他的发明创造成果。从这种意义上而言,发明人写的交底书实际上都是“实施例”。

专利代理人面临的最为重要的任务之一便是撰写权利要求,权利要求如果在具象思维指导下撰写,将使专利保护的范围限定在发明人所提供的具体产品上,这对企业而言是一个“有苦难言”的损失。专利代理人在抽象思维指导之下,通常会从特定性的应用场景抽象出普遍性场景,从特定性的问题抽象出一般化问题,从特定性技术方案抽象出本质性方案,从而将这样的方案作为保护范围最大的权利要求。

本质性方案体现发明创造的核心思想,在该本质性方案之外的任何方案,不属于发明人对社会的贡献,不进入专利垄断范围,在本质性方案之内的其他人所做的基于该本质的各种变化、改进,当都在专利保护之内。专利代理人的抽象思维使企业可以获得实实在在的利益。

三、“面”思维与“点”思维

“面”思维突出整体性。发明人针对自己的发明创造,往往会尽其所能地从多个角度、多个侧面对发明创造进行优化和描述,并通过技术交底书将一个最终自己感觉称心如意的“整体性”产品提供给专利代理人。该“整体性”产品的技术方案常常包罗万象,面面俱到。

“点”思维突出局部性。专利代理人面对“整体性”产品,通常会从所要解决的技术问题入手,对“整体性”产品的技术方案进行分析,以某个“点”为切入口,理出主线,分出主次,然后将非主线的、次要的发明点依附于主线上的主发明点,分层次地布置到不同的从属权利要求之中或者分案到其他专利申请中进行保护。“点”思维可以拆解专利点,对专利点独立申请形成专利池或保护墙。

四、科学思维与艺术思维

发明人通常具有严谨、缜密的科学思维,其对技术方案所关联的点持有的态度往往是“知之为知之,不知为不知”。而专利代理人基于保护范围大小的考虑,通常会对技术方案进行扩充,扩充的过程不仅有分析、推导的成分,而且更有在发明创造所属领域内的联想成分和发明创造所属领域之外的其它领域内的想象成分。对于这些专利代理人利用自己的艺术思维“创造”出来的东西,需要向发明人求证,发明人能够确认的东西,理所当然地可以放到申请文件中,发明人较少有异议;而对于发明人不能确认的东西,发明人基于科学思维的意识,通常反对将其写入申请文件。但就专利代理人而言,如果对专利申请没有“伤害”,基于对后续可能存在的分案、答复OA、要求优先权等行为的考虑,完全可以将其写到申请文件之中。

科学思维与艺术思维的差异还可以表现发明人和专利代理人对待语言文字上。发明人的出发点是作出一个所属技术领域的发明创造,通常会以较严格和专业的术语对技术方案进行描述。但是,基于对“本领域技术人员”把握的变动性,以及肩负的对技术传播的历史责任,专利代理人倾向于用尽可能直白、形象的语言将复杂的专业技术方案描述出来,以便那些即使不在“本领域技术人员”范畴内的人也能看明白、看懂。

五、“成品”思维和“构思”思维

发明人最直接的追求是研发出解决技术问题的实在体(一个产品或者一个完善的方法流程),这使部分发明人会在产品或方法研发出来后才想到申请专利。而专利代理人不关心某个技术方案是否已经转化为一个实际的产品,或编写出执行流程的程序代码,而只要给出在理论上、逻辑上可解决技术问题的“构思”即可。

六、“方案”思维和“问题”思维

发明人的注意力通常集中在“技术方案”本身上,对于技术方案需要解决什么样的技术问题则关心较少。而专利代理人需要撰写完整的申请文件,不仅需要将技术方案“是什么”介绍清楚,还应当对技术方案解决“什么样”的技术问题,取得“什么样”的技术效果介绍清楚,甚至在能力范围内更应当从技术上尽可能说明技术方案如何解决了技术问题,又如何取得了某个技术效果。“方案”思维要求发明人给出“答案”,至于这个答案是否能较为准确地与原本想解决的问题“对应”(即不能出现问题大、方案小,这将导致缺少必要技术特征,或者问题小、方案大,这将损失保护范围),则容易被忽视。“问题”思维要求专利代理人不仅要说“事实”(即是什么),甚至更重要的是说“道理”(即为什么)。当专利代理人希望发明人提供解决问题的“原因”时,发明人应当尽可能地配合。

上述内容简要探讨了发明人与专利代理人思维上的部分差异,实务过程中发明人与专利代理人的“碰撞”大部分可归结于上述的思维差异。发明人和专利代理人的思维存在差异是客观的,但是,思维差异的融合之道,并不要求企业对发明人进行训练使其完全形成专利代理人的思维,更不必要求代理机构的专利代理人完全形成发明人的思维。正是思维的差异,使得“专业工作由专业人士来做”的理念更显突出,发明人应当做好自己的研发工作,专利代理人应当做好自己的专利申请工作。

发明人和专利代理人沟通中要“错位”思考,以便理解和体谅对方的有关做法,但不要“错位”行为,越俎代庖。发明人和专利代理人各自干好本职工作,便是双发思维差异的融合之道,便是在为企业知识产权工作做贡献。

今天我们就来谈谈公司注册的办公地址问题,为了鼓励全民创业,国家推出各种各样的扶持政策,从税负到注册公司登记等各方面都有所放宽或支持政策,是不少创业者的福音。但是由于各类政策信息繁多,有些创业者不明白“无地址”注册公司是否可以注册。

一、“无地址”注册公司可以吗?在公司注册的过程中,需要对公司进行相应信息进行登记,公司的住所是设立公司的一个基本条件。没有住所地址就不能完成公司注册过程。但是,工商部门目前正在探索进一步放宽住所登记条件,推进大众创业。按照商事改革方案,放宽住所(经营场所)登记手续的权限放给了各省、区、市人民政府。目前,各地在探索“一址多照”和“一照多址”。

另据介绍,工商总局还准备研究将住宅登记为经营场所进一步放宽。现在不少地方允许将住宅注册登记为经营场所,但需要提供利害关系业主同意的证明。

二、“无地址”注册公司的具体方式:

(一)一址多照一址多照指的是同一个地址作为一个以上企业的公司住所注册登记,完成公司注册后一个地址核发多个营业执照。(二)集群注册集群注册,是指多个有限责任公司以一家企业的住所(经营场所)地址,作为自己的住所登记,并由该企业提供住所托管服务,组成企业集群的登记注册模式。(三)住宅登记为经营场所公司注册小编提醒你根据《中华人民共和国物权法》等法律规定允许将住宅注册登记为经营场所,但需要提供利害关系业主同意的证明。我国进行公司注册需要完成相应的工商登记,各项信息有相应的规定。“无地址”注册公司在我国是不能注册公司的,但今年来国家放宽了公司注册的相应要求,允许一址多照等地址注册的方式。创业者可以按照国家法律规定选择合适的公司地址完成注册。

申请费至少为275美元,注册商标对于资金短缺的创业公司来说会感到昂贵。聘请律师来处理这个过程似乎是不可能的。娄底商标注册公司但DIY商标申请并不总是省钱。如果你做错了,你可以拒绝你的申请,丢失你的申请费,并且必须重新开始整个过程。

或者,您可能会花很多时间回应商标审查员提出的问题,而不是专注于您的业务。我需要商标代理人吗?答案取决于您的具体情况。商标律师拥有在美国专利商标局(USPTO)之前起诉商标的经验。由于商标注册是一个法律程序,具有严格的程序和截止日期,熟悉该流程的律师可以比您自己更有效地处理注册。

商标律师可以:

1、确定商标注册可能出现的问题。例如,其他人可能拥有未在USPTO注册的普通法或州商标权,并且在您搜索USPTO的商标电子搜索系统时不会显示。律师可以进行更彻底的商标搜索。

2、评估您商标的强度,并建议您选择一个强大的商标。

3、解释如何使用您的商标为其提供最大程度的保护。

4、准备并提交符合USPTO所有要求的商标注册申请。

5、告知您商标注册成功的可能性。

6、回应您的申请被提交并分配给商标局的审查员后出现的问题。

7、帮助您将来强制执行您的商标。USPTO不执行商标这取决于商标所有者。律师可协助监控新商标申请或商标使用,并采取措施反对或制止可能侵权的用途。人们试图注册商标时的常见问题该商标注册过程看似简单,但要求可能会造成混淆。因此,如果申请人已经由律师准备或审查,商标所有人可能会犯下代价高昂的错误。

常见错误包括:1、选择不正确的备案依据。有两个备案基础:在商业中使用商标并意图在商业中使用商标。许多人选择了错误的基础,因为他们不了解差异。这个错误可以创建一个注册商标,当您尝试强制执行时,它几乎不提供保护。

2、提交不正当的商标样本。作为申请的一部分,您必须提交一份样本,说明您在商业中如何实际使用商标。提交错误类型的标本,您可能无法获得标记保护。

3、选择错误的商标类别或错误识别您的商品或服务。您必须选择一类商品或服务来保护您的商标,并且您必须确定要保护的商品和服务。分类系统可能会令人困惑,错误导致您的应用程序被拒绝。

最后,聘请律师处理不正确的申请可能要花费更多,而不是聘请律师第一次就这样做。我如何找到商标注册律师?您可以联系当地的律师协会,找到具有商标法专业知识的律师。许多酒吧协会都有在线目录或律师推荐服务。或者,您可以在当地对“商标律师”进行互联网搜索。商标可能是您企业最有价值的知识产权。虽然您可以自己注册商标,但有很多方法可能会出错。获得建议和帮助将有助于确保您的商标申请尽可能顺利和有效。

作为矛盾同体的专利证书,即可保护企业自身创意不被抄袭,亦可在技术在侵犯的时候主动出击举起法律武器保护企业,为所属技术“正名”,可以说“专利在手,企业无忧”。但是劳心劳力经过数月甚至数年申请的专利证并不是到手之后就可以放心所在保险柜,等到某一天需要用到时才发现此证书早已作废。所以,关于后续的专利维护还是要做好做全做足,否则就会前功尽弃,后悔不已。

第一、专利维护之缴纳费用一旦通过专利申请进行授权后,专利申请人在办理登记手续时除缴纳专利登记费用外,还应缴纳授予专利权当年的年费给专利局。想要稳拿专利证书享受专利权,企业就得每年按时缴纳应缴费用,从申请开始到专利权终止,申请人可自行向专利局缴纳或者委托代理机构缴纳。

第二、专利维护之证书内容修改如果专利申请后专利证的地址、名称、专利权等变更,应及时自行或委托专利代理机构办理著录项目变更手续。专利可更改的内容有:申请号、申请日、发明创造名称、分类号、优先权事项、申请人或者专利权人事项、发明人姓名、专利代理事项、联系人事项以及代表人等。

第三、专利维护之专利许可与转让专利申请成功后,有可能涉及到专利许可。专利许可与专利转让需要区分开来,专利转让是指专利权人作为转让方,将其发明创造专利的所有权或将持有权移转受让方,受让方支付约定价款所订立的合同。通过专利权转让合同取得专利权的当事人,即成为新的合法专利权人。不管是专利的许可还是转让,具体权力的授权以及使用范围及时间许可都应邀请专业律师指导,方能避免发生权力纠纷。

第四、准立维护之原始资料的保存注意保存好所有专利申请时的材料底稿、费用收据等材料,相关文件备份是必须的。因为就算是专利局的人也不能保证一点错误都没有,万一后面专利局来个电话说您缺少什么资料或者费用没交,而自己又拿出证据,吃亏的可就是自己了。

国内专利法规定,自专利申请之日起,发明专利的保护期限为20年;实用新型专利和外观设计专利为10年。这十年二十年间专利权人都要对专利维护上心,自己不爱惜这来之不易的专利资格,外面可是有很多竞争对手在虎视眈眈,一不下心就会出现专利无效的情况,你还敢怠慢吗?


 

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